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本案合同是否有效 原告應該承擔責任嗎?

【 信息發(fā)布時間:2005-12-27  閱讀次數(shù):我要打印】 【關閉

 
 案情:2002年2月,被告某建筑公司與原告包工頭楊某簽訂了一份《施工合同書》。合同約定某建筑公司將其承包的某公司綜合樓工程發(fā)包給原告,由原告組織民工施工。承包方式為包工不包料,價格按建筑面積9000平方米計算一次包死,單價為每平方米86.90元,總計782100元,工程竣工后預留7%的保修金,其余工程款于2002年年底前一次性支付完畢,保修金在一年保修期滿后支付。
  合同簽定后,原告即組織民工200余人進場施工。截至2002年11月,原告完成合同約定的工程量。2002年12月,雙方結算確認,被告應支付原告工程款共計825000元(含合同外部分工程量)。但截至2003年1月,尚欠32萬余元未付,故原告提起訴訟,要求被告按合同約定立即支付工程款。
  但被告辯稱,雙方簽訂的《施工合同書》實質(zhì)上是工程分包合同,而原告不具備建筑施工企業(yè)應該具備的從業(yè)資格,違反了《建筑法》之規(guī)定,因此雙方簽訂的施工合同是無效合同。其二,根據(jù)雙方簽定的補充協(xié)議,該工程應在2002年10月1日竣工,而原告卻延期1個月零5天,應賠償其損失10萬元(以其向發(fā)包人賠償?shù)膿p失為據(jù))。其三,按合同約定,工程款應扣除7%的保修金即57750元,在保修期滿后再支付。
  法院審理后認為,原、被告雙方簽訂的合同屬于勞務合同,而非工程分包合同,因此雙方簽訂的合同為有效合同,被告應按合同約定支付原告人工費。對于被告要求原告賠償因延期交工而造成的經(jīng)濟損失,法院認為延期交工并非原告的過錯,應由被告自行承擔。對于被告提出的保修金問題,法院認為原告只負責組織民工為該項工程提供勞務,工程質(zhì)量依法應由被告負責,被告的主張于法無據(jù),不予支持。
  
  辨析:本案原、被告雙方爭議的焦點可以歸納為兩點:其一,雙方簽定的合同是否有效?其二,原告應否承擔工期、質(zhì)量等責任?
  一、原、被告雙方簽定的合同為有效合同。
  盡管本案原、被告雙方簽訂的合同名稱為《施工合同書》,但我們不能僅憑合同的名稱來判定該合同的性質(zhì),從該合同所反映的內(nèi)容來看,該合同實際上屬于勞務合同。我們知道,工程分包合同是指工程承包單位將其承包工程中的部分工程發(fā)包給分包單位,分包合同的客體是工程(當然包括勞務),即分包單位要獨立完成合同約定的工程,并對其完成的工程向承包單位負責。而本案原、被告雙方簽訂的施工合同,從其包工不包料的承包方式、工程款(實際上為人工費)單價、原告在施工組織、技術、工程質(zhì)量等方面完全接受被告的領導、以及被告在合同履行過程中下達的一系列指令等因素綜合考慮,該合同實質(zhì)上就是單純的勞務合同而非工程分包合同,也不是勞務分包合同。我國《建筑法》規(guī)定的從業(yè)資格僅指從事建筑活動的建筑施工企業(yè)、勘察單位、設計單位和工程監(jiān)理單位,不包括勞務。而事實上,勞務分包始于2001年,即建設部頒布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》,該法規(guī)才規(guī)定從事勞務分包的企業(yè)應具備相應的資質(zhì)等級,在此之前我國法律并無勞務分包的相關規(guī)定。根據(jù)《合同法》關于合同無效的相關規(guī)定,該合同既未違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,亦未損害國家和社會公共利益,因此應認定為有效合同。
  二、原告不應承擔工期、質(zhì)量等工程責任。
  對于工期延誤、工程質(zhì)量保修金,被告的反駁(訴)似乎有理,因為雙方簽訂的合同確有明確約定,但仔細分析就會發(fā)現(xiàn)被告的理由在法律上是站不住腳的,其目的是為了推卸自己的責任。我們知道,質(zhì)量、工期、價款是工程施工合同的三要素,也是承、發(fā)包雙方確定的最主要的合同目標,承包單位必須按合同約定的質(zhì)量、工期向發(fā)包單位負責且自行承擔責任,而不能將該責任轉(zhuǎn)嫁給任何第三人。當然承包單位可以將某些單項工程(包括勞務)分包并確定分包工程的工期、質(zhì)量標準,但顯然不能將整體工程的工期、質(zhì)量責任轉(zhuǎn)嫁給分包單位;分包單位僅對自己分包工程的工期、質(zhì)量負責,而不對整體工程的工期和質(zhì)量負責。何況本案的原告并不是工程分包單位(亦非勞務分包),即使確實存在因原告的原因而導致工期延誤或質(zhì)量缺陷,那也是被告未盡管理職責所致,因此原告不應對工期延誤和工程質(zhì)量承擔責任。 
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